Derechos reales
Son en los
cuales su titular o sujeto activo tienen un poder directo, una potestad sobre
una cosa, de manera inmediata, sin intermediario alguno y produce efectos sobre
todo el mundo, es decir, son erga omnes. Podríamos decir en pocas palabras son
los derechos que, en forma directa y excluyente, se tiene sobre una cosa para
obtener su mejor provecho licito, sin respecto de determinada persona.
Los derechos
reales son de dos clases; principales y accesorios.
1. principales: son los
cuales subsisten por si mismos y no necesitan de otro u otros para existir, es
decir, son autónomos. Estos se subdividen en:
a. La propiedad: la cual
también se denomina dominio, este es el más importante de los derechos reales,
consistiendo en la facultad jurídica de una persona de aprovechar y disponer de
una cosa, de acuerdo con la ley, diciendo así que es el poder jurídico, en
poder del cual, una cosa queda sometida directa y totalmente al señorío de una
persona, con sus respectivas limitaciones en la ley.
La propiedad
sobre la cual se gira en gran parte la más notable controversia
ideológica-política de la época contemporánea, puede ser de dos clases, así: privada; cuando el poder jurídico sobre
las cosas se concede a los particulares, con las limitaciones señaladas en
salud; pública, cuando ese poder
jurídico sobre las cosas corresponde únicamente al estado, es decir, cuando en
virtud de dicho poder jurídico, las cosas quedan sometidas directa y
exclusivamente al señorío estatal.
La propiedad se adquiere por el modo el cual
constituye la manera jurídica de obtener el traslado del derecho del dominio o
propiedad, de un titular a otro. Adquiriéndose así por los modos o maneras
jurídicas como:
·
La ocupación: siendo este
el modo de adquirir una cosa que no pertenece a nadie, por la apropiación
lícita que de ella se hace. Son especie
de ocupación la caza y la pesca de animales bravíos o salvajes, la invención o
hallazgo de cosas inanimadas que no pertenezcan a ninguna persona.
·
La accesión: es la
agregación de una cosa a otra con la que se incorpora, es el modo de adquirir
por el cual el dueño de una cosa mueble o inmueble pasa hacerlo de lo que
produce o de lo que se junta o incorpora a ella. Ejemplo los frutos naturales,
los frutos de arriendo
·
La tradición: es el modo de
adquirir el dominio de las cosas, consistente en la entrega que el dueño
(tradente) hace de ellas a otro
(adquiriente), habiendo por una parte la intención de transferir la propiedad y
por la otra la capacidad e intención de adquirirla. Para que la tradición sea
valida se requiere voluntad del tradente, consentimiento del adquiriente,
titulo translaticio de dominio (venta, permuta, donación) y que no sufra de error en cuanto a la
identidad de la especie que debe entregarse, o de la persona del cadente o en
cuanto al titulo.
·
La sucesión por causa de muerte:
es la transferencia de los bienes (herencia, caudal hereditario, bines
relictos, etc.) a las personas en vida
señaladas por este (testamento) o las determinados por la ley. Se pude suceder
a una persona a titulo universal o a titulo singular.
A titulo
universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y
obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, la sexta,
etc.
A título
singular cuando se sucede en una o mas especies o cuerpos ciertos, como tal
inmueble, tal vehículo automotor; o en una o mas especies indeterminadas de
cierto genero, como mil pesos, cinco vacas, etc.
Se denomina
sucesión testamentaria a aquella en que sucede en virtud de un testamento y se
sucede en fuerza de la ley, toma el nombre como sucesión intestada o abintestato.
Se llaman
asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una
persona difunta para suceder en sus bines.
· La
prescripción: es modo de adquirir las cosa ajenas (adquisitiva) o
de extinguir las acciones o derechos ajenos (extintiva), por haberse poseído
las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto
tiempo y ocurridos los demás requisitos los demás requisitos señalados en la ley.
Normas general:
·
La
prescripción debe ser alegada
·
Solo
se puede renunciar una vez cumplida
·
Quien
renuncia debe ser capaz de enajenar
·
No
es oponible al fiador la prescripción renunciada por el deudor principal
·
La
prescripción se aplica a favor y en contra de los particulares y de las
entidades publicas
PRESCRIPCION
ADQUISITIVA: Llamada por los romanos usucapión, es
el modo de adquirir las cosas comerciales ajenas, por la posesión y el
transcurso del tiempo de conformidad con la ley.
Como modo de
adquirir puede clasificarse así:
·
Originaria: quien adquiere por
prescripción no deriva su derecho de nadie. El prescribiente no tiene
antecesores: no hay ninguna sucesión jurídica.
·
Es un modo de adquirir por
acto entre vivos: pues
no tiene incidencia la muerte de una persona.
·
Es un modo a titulo gratuito: el preesciviente no tiene que
hacer ninguna erogación para adquirir por prescripción. El único requisito es
la posesión material durante el tiempo consagrado por la ley a cada caso.
·
Es un modo de adquirir a titulo
singular:
siempre va dirigida a bienes determinados. Solo por excepción se concibe la
prescripción sobre universalidades jurídicas, como lo es el derecho a la
herencia.
La excepción son las cosas no prescriptibles. Entre ellas
se encuentran.
A, las cosas que están fuera de
comercio: el mar el aire, las estrellas, etc. Son cosas inapropiables
B. las cosas indeterminadas.
C. los bienes de uso público.
La prescripción se pude interrumpir de forma natural, es cuando la misma naturaleza impide ejercer
la posesión como ocurre en un predio inundado, en este caso se descuenta el
tiempo que duro la inundación. Terminada la catástrofe natural se vuelve a
contabilizar el tiempo. Cuando la perturbación de la posesión o abandono del
bien fue por un medio de violencia no se interrumpirá el termino de
prescripción a su favor; la otro la forma de prescripción es la civil es la presentación de la
demanda siempre que el acto admisorio se notifique al demandado dentro de los
ciento veinte días siguientes a la notificación del demandante.
La suspensión de la prescripción ordinaria es una
institución que se crea para proteger a ciertas personas de las cuales se
considera no tienen la posibilidad de defender sus derechos, estos son los
menores,
La posesión es el hecho consistente en la tenencia de una cosa
con animo de señor o dueño; la posesión se denomina regular cuando procede de
justo titulo y procede de buena fe, e irregular si le falta el justo titulo y
procede de mala fe.
“el poseedor es reputado dueño, hasta que otra persona no justifiqué serlo”.
Elementos:
·
elemento subjetivo: se refiere al animo de dueño,
el poseedor, para ser tal, tiene que tener en su interior el animo de dueño y
manifestarlo, ya sea porque lo es , porque crea o porque pretenda serlo.
·
Elemento objetivo: es la tenencia de la cosa. Es
la aprehensión directa del objeto por el sujeto. Es un elemento físico.
Clases de
posesión:
·
Posesión regular: la que procede de un justo
titulo y esta acompañada de la buena fe. En este caso la prescripción es ordinaria
(3 años para muebles y 10 para inmuebles)
·
Posesión irregular: si falta el justo titulo o la
buena fe, con mayor razón si faltan ambos. En este caso la prescripción es
extraordinaria (20 Años tanto para mueble como para inmuebles).
Posesiones
viciosas:
·
Posesión violenta: es la que se adquiere por la
fuerza, puede ser inicial, relativa, temporal, sujeto activo y pasivo
·
Posesión clandestina: es la que se ejerce
ocultándola a quien tiene derecho para oponerse a ella.
b. El usufructo:” facultad de
gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia, y de restituirla
a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de devolver igual cantidad y
calidad del mismo genero, o de pagar su valor, si la cosa es fungible.”
El usufructo
implica la coexistencia de dos derechos teóricos, y del usufructo, quien por
tener a su favor el uso y el disfrute real de la cosa, ejerce prácticamente al
derecho. El derecho real del nudo propietario es perpetuo y el del
usufructuario es temporal. El propietario puede gravar su derecho de dominio o
enajenarlo, pero ello no afecta el uso y el goce del usufructuario.
El derecho
real del usufructo puede constituirse de distintos modos:
· Forma
legal: usufructo que ordena la ley como
el del padre y la madre sobre lo bienes de la familia.
· Forma
voluntaria: venta o pacto entre vivos, Por donación, por permuta o causa de
muerte cuando se constituye el usufructo mediante testamento.
· Forma
mixta: cuando hay mezcla de voluntad y
de ley .Por prescripción.
Los derechos
de uso y habitación son intransferibles a los herederos y no pueden cederse a
ningún titulo, presentarse y arrendarse, así como tampoco es embargable.
El usufructo
se caracteriza por su duración (el plazo); se prohíben los usufructos sucesivos
y alternativos. Estos dos no son permitidos por la ley. Lo que se puede
construir es un usufructo de dos o mas personas, pero tienen que serlo
simultáneamente.
Los
principales derechos del usufructuario son: percibir los frutos y producto de
la cosa; si el usufructo recae sobre un bien raíz este gozara y soportara las
servidumbres activas y pasivas; todo lo que acreciente el bien por accesión
entrara hacer parte del usufructuario.
Las
obligaciones del usufructuario se han clasificado así:
a. obligaciones
previas al usufructo: prestar caución de restitución y conservación; elaborar
inventario solemne.
b. obligaciones
dentro del usufructo: conservar la forma y sustancia ; el usufructuario debe
cuidar la cosa y responder hasta la culpa la leve; expensas ordinarias ( gastos
para conservación y mejoramiento del bien); cargas periódicas ( pensiones, cánones, impuestos).
c.
Obligaciones posteriores al usufructo: obligación de
restituir el bien.
El usufructo
se extingue por las siguientes razones:
a. por
la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación.
Vencido el plazo se termina el usufructo.
b. Por
la muerte del usufructuario: si fue natural se termina el usufructo, si fue
provocada por el nudo propietario, no terminaría el usufructo y serian los
herederos quienes seguirían gozando de este derecho.
c. Por
la consolidación del usufructo por la propiedad cuando se confunde la calidad
de usufructuario.
d. Por
la renuncia del usufructuario: esta renuncia debe ser por escritura pública e
inscribirla.
El Derecho de
uso y habitación se constituyen y pierden de la misma manera que el usufructo,
son de mínima utilidad en el momento equivalen a un usufructo restringido que
se constituye en consideración a la persona, razón por la cual no se pueden
transferir, además, son inembargables.
El derecho de
uso, es un derecho real que confiere a su titular la facultad de gozar de las
utilidades y frutos de una cosa.
El derecho de
habitación, es también un derecho real que se confiere a su titular (habitador)
la facultad de utilizar para su morada un inmueble.
c.
las
servidumbres: es un gravamen impuesto sobre un predio (sirviente),
en utilidad de otro predio (dominante) de distinto dueño. Con respecto al
predio dominante se denomina servidumbre activa, y con respecto al predio
sirviente se denomina pasiva. Las servidumbres se pueden clasificar en:
·
continuas: son las
servidumbres que se ejercen o pueden ejercerse continuamente, sin necesidad de
un hecho actual del hombre.
·
Discontinuas: son las
cuales se ejercen en intervalos mas o menos largos de tiempo y suponen un hecho
actual del hombre.
·
Positivas: son aquellas
que solo imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer.
·
Negativas: son las que
imponen en al uño del predio sirviente la prohibición de hacer algo, que sin la
servidumbre le seria licito.
·
Aparentes: son las
servidumbres que están continuamente a la vista.
·
Inaparentes: aquellas que
por consistir en hechos y actividades ocultas, no se conocen por la señal
exterior.
·
Naturales: las cuales proviene de la
situación misma de los predios, es decir, que nacen de la natural situación de
los lugares sin que intervenga la voluntad humana o de la ley para su
imposición.
·
Legales: servidumbres impuestas por la
ley en beneficio de un predio y a cargo de otro, sin que el propietario del
predio sirviente pueda oponerse.
·
Voluntarias; aquellas que
se originan en una relación contractual entre las partes, es decir, por un
hecho voluntario del hombre, en cuanto no fuere contra la ley o el orden
publico.
2. Accesorios: son los
cuales necesitan de otro derecho (principal) para existir. Estos se subdividen en:
2.1 La prenda: es un derecho real accesorio
de garantía de cumplimiento de una
obligación, que recae únicamente sobre mubles, por el cual el acreedor
pignoratario (acreedor prendario) tiene un poder de hecho actual y efectivo
sobre la cosa pignorada, ya sea que la tenga en su poder a titulo de mera
tenencia (prenda clásica o con tenencia del acreedor) o no la tenga en su poder
sino que el deudor conserve su tenencia (prenda sin tenencia del acreedor o
mercantil).
La prenda
general es el derecho del acreedor de toda obligación personal de perseguir su
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o
frutos.
2.2 la hipoteca: derecho real accesorio de
garantía del cumplimiento de
Una obligación, que recae sobre bienes raíces
o inmuebles, por el cual se concede al acreedor hipotecario un poder directo o
inmediato sobre l bien hipotecado, el cual continua bajo el poder del deudor
hipotecario. Esta deberá otorgarse por escritura pública.
2.3 el censo: derecho real accesión que recae sobre un inmueble, cosiste en que
una persona (censatario), en contraprestación a un capital recibido de otra
persona (casualista), grava una finca o predio de su propiedad con la pensión
(censo) que se obliga a pagar a este por un tiempo determinado.
2.4 la retención: derecho real accesorio en
virtud del cual, cumpliendo ciertos requisitos y en los casos señalados en la
ley, un acreedor puede mantener en su poder (retener) una cosa de la propiedad
de su poder, en seguridad del cumplimiento de una obligación, mientras no sea
satisfecha completamente.
Se caracteriza
por
A ser un acto unilateral, ejercido por quien retiene en
virtud de una autorización legal y a un en contra la voluntad del dueño, es
decir, que es una forma de hacerse justicia por su propia mano.
B es un derecho de garantía, el derecho de retención
solo tiene como objetivo presionar el cumplimiento de una obligación. Su misión
es solo de garantía y por ello si el
deudor paga, o garantiza el pago, se extingue la posibilidad de retener.
C debe haber relación entre la cosa que se retiene y la
obligación que se garantizada.
D solo se puede ejercer en los casos autorizados por la
ley
E es un derecho accesorio, accede a un derecho que
garantiza y terminado este se extingue
el derecho, pero, el retenedor no puede pedir el remate del bien que retiene,
pues se agota en la mera garantía.
Gozan del
derecho de retención entre otros y en los casos legalmente establecidos, el
usufructuario respecto de la cosa fructuaria; el arrendador sobre los frutos
existentes de la cosa arrendada y los objetos con que la haya amueblado el
inquilino; el mandatario respecto de los efectos que se le hayan entregado por
cuenta del demandante; el transportador sobre los equipos y demás cosas del
pasajero que conduzca; el empresario hospederoso respecto de los efectos y
equipaje de su huésped.
ANTECEDENTES
HISTORICOS DE LOS DERECHOS REALES
La rúbrica de los derechos reales no es romana. Sin
embargo, romana es la clasificación de los derechos subjetivos en derechos
protegidos por la acción real (actúo in rem) y derechos protegidos por la
acción personal (actio in personam), clasificación elegida por los clásicos
erigida por los clásicos en la medula del entero sistema de los derechos
subjetivos.
La jurisprudencia romana plantea la susodicha
clasificación en el campo del derecho procesal, y no en el ámbito del derecho
subjetivo, cual lo hace la romanística medieval y la dogmática jurídica, que en
su orden hablan de la iura in re y de
derechos reales. Ambas emplean la vía inversa a la romana: de los derechos reales
hacen derivar las acciones reales, y de los derechos personales las acciones
personales.
De los romanos se
destaca que en el derecho real se presenta un poder directo sobre la cosa en la
cual recae.
Los derechos reales consisten en los diferentes
beneficios que el hombre puede obtener de una cosa, siendo estos en numero
limitado. El derecho civil a aceptado la propiedad (1) y por otro lado, las
servidumbre, que se dividen a su vez en servidumbres personales y servidumbres
reales o prediales (2).Mas tarde se le concedieron a ciertas personas una
acción in rem, poe la cual podían hacer valer contra todos sus derechos sobre
una cosa. Así quedaron sancionados nuevos derechos reales, como lo son: La
superficie, los derechos de los colonos, de los agri vectigales, la efiteusis y
la hipoteca.
DE LA PROPIEDAD
Los romanos solo se limitaron a estudiar los diversos
beneficios que la propiedad ofrece. Estos beneficios son: El uso, que es la facultad de servirse de la cosa y de aprovecharse
de los servicios que pueda rendir fuera del fruto; El fruto, derecho de recoger los productos; El abuso, el poder de consumir la cosa de manera definitiva,
destruyéndola o enajenándola (3).
Por otra parte el propietario puede conceder a otras
personas ventajas de las cuales el goza, esta otra persona se encuentra en un
estado de sumisión. Esta clase de derecho real se llama servidumbre y puede
comprender el uso y el fruto.
Cuando un fundo de tierra es de dos personas (llamados
copropietarios), estas serán legalmente propietarios, encontrándose así en un
estado de sumisión o de comunidad.
La propiedad de la res mancipi no podía ser transferida
mas que por la mancipatio, la injurie cesio y no por simple tradición.
La propiedad que se transfería fuere de la manera que
fuera no podía ser temporal y/o revocable.
A lo largo de la historia la propiedad atravesó tres
fases bien distintas:
- Propiedad
de la comunidad agraria: eran propietarios toda la tribu o gens
- Propiedad
Familiar: la propiedad es transmitida de varón a varón a los descendientes
de las familias
- Propiedad
individual: la propiedad pertenece al ciudadano
Con esta última clase (propiedad individual) aparece una
división de la tierra, esta era:
·
TIERRAS
CULTIVADAS: Se enajenaron en beneficio de los particulares. Tres divisiones se
hicieron presentes:
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- TIERRAS
INCULTAS: Aquí los ciudadanos tenían derecho a tomar toda la tierra que
necesitaran para cultivar, a cambio de pagar un tributo para mantener la
propiedad).
CAUSAS DE LA
EXTINCION DE LA PROPIEDAD
- Cuando
la cosa deja de existir materialmente
- cuando
la cosa deja de existir jurídicamente, ósea, cuando deja de ser
susceptible de propiedad privada
- cuando
en la propiedad hay un animal salvaje
DE LA POSESION
La posesión es definida por los romanos, como el hecho de
tener en suponer la cosa corporal, reteniéndola materialmente, con la voluntad
de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. Se posee corpore
(elemento material) y animo (elemento intencional) (9).
La posesión se pierde cuando se extinguen alguno de los
dos elementos de la que ella se compone.
DE LA
ADQUISICION
En la época clásica los modos de producción se dividían
en dos grupos
- los
establecidos por el derecho civil: la mancipatio, la injurie cessio, la
usucapió, la adjudicatio y la lex
- los
establecidos por el derecho natural: ocupatio, la traditio (10).
DE LOS MODOS DE ADQUISICION DEL DERECHO NATURAL
- DE
LA OCUPACION: es la toma de la posesión, animo domini, de una cosa
susceptible de propiedad privada, y
así las cosas que no son de nadie se van haciendo mas pequeñas. Las
principales cosas que podían ser adquiridas eran: los animales salvajes,
la caza y la pesca; el boletín hecho sobre el enmigo; las piedras
preciosas y el coral encontrado en el mar; los tesoros (11)
- DE
LA TRADICION: Esta es la mas importante de los modos de adquirir en el
derecho natural, en el que toma la posesión es quien se hace propietario y
así toma la ocupación. Pero cuando la cosa ya tiene propietario, es
necesario, para adquirirla, que a la toma de la posesión se una el
abandono por parte del propietario, por eso si el propietario entrega la
cosa con la intención de transferir la propiedad a una persona con la
intención de adquirirla, es de acuerdo con la ley natural.
La Tradición se compone de dos
elementos:
1.
la
intención de enajenar y de adquirir: elemento esencial, consiste en la volunda
de las dos partes: el tradens (persona que enajena) y el acippiens (persona que
adquiere).
2.
la
remisión de la posesión: es la señal de la propiedad, esta se efectúa poniendo
la cosa a disposición del adquiriente, de manera que pueda realizar sobre ella
los actos de propietario. Cuando un patrimonio pasa entero de una persona a
otra, tanto con derechos reales y obligaciones se llama PER UNIVERSITATEM
Modalidades
·
Siendo
la voluntad un elemento dominante, pueden las partes, pueden llegar a acuerdos
sobre terminos o condiciones
·
Todo
aquel que vende una cosa de la cual es propietario, debe transferir
inmediatamente la propiedad al comprador
- DE LA ACCESION
La concebían como el modonatural de
adquirir, por la cual daba derecho al propietario de una cosa sobre todo lo que
se le incorpora, formando parte integrante de ella y sobre todo lo que se desprende
para formar un cuerpo nuevo.
Hay adquisición por accesión cuando
alguna cosa accesoria esta unida a una cosa principal una vez operada, allí la
accesoria pierde existencia.
DE
LOS MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO CIVIL
- DE
LA MANCIPATIO: es una venta ficticia (12). El efecto que esta producía era
la de un traspaso inmediato de la propiedad, cuyo efecto no podía
suspenderse por ningún termino. La mancipatio no da la posesión, esto solo
pasa si al adquiriente le ha sido entregada la cosa.
- DE
LA IN JURE CESIO: esta exige la presencia de un magistrado. Es la imagen
de un proceso de reivindicación bajo las condiciones de la ley; proceso
ficticio, en el que las partes están de acuerdo (13). La in jure cessio
tiene por efecto transferir inmediatamente la cosa al adquiriente.
- DE
LA USUCAPION: es la adquisición de la propiedad por una posesión
suficientemente prolongada y reuniendo una serie de condiciones que son,
el justo titulo y la buena fe. También podían usucapir, apoderándose de la
cosa y haciendo uso de ella.
Era rehusado el beneficio de usucapión
cuando no podían apoyarse la posesión sobre una base legítima, o cuando era
clandestina y violenta.
·
DE
LA PRESCRIPTIO LONGI TEMPORIS: como la usucapión no era aplicable a los fundos
providenciales, fue inventada esta figura, que era un medio de defensaofercido
al poseedor bajo ciertas condiciones, especialmente que su posesión haya durado
bastante tiempo y le permita rechazar la acción in rem dirigida contra el. Esta
defensa se llamaba una prescripto.
APLICACIONES Y
UTILIDADES
1.
Verosímilmente
es para fundos providenciales, donde beneficiaba al poseedor, ciudadano o
peregrino
2.
Antonio
Caracalla extendió la prescripto a cosas muebles, beneficiando a los
peregrinos, que no tenían commercium, que no podía adquirir por usucapión.
CONDICIONES
Esta sometida a las mismas condiciones que la usucapio,
la buena fe y una justa causa
EFECTOS
La prescriptio longi temporis no es, como la usucapión,
una forma de adquirir la propiedad, pero si un sencillo modo de proteger al
poseedor. Una de las consecuencias de la prescriptio es que, si el poseedor,
después de haber prescripto, llegara a perder la posesión de la cosa, no tiene
la rei vindicatio para recobrarla, por no haberse hecho propietario según el
derecho civil.
·
DE
LA ADJUDICATIO: Mientras que en la in jure cessio la propiedad se transfiere
por el magistrado, es el juez quien opera esta traslación por la adjudicatio
con el proceso de partición y deslinde. Solo hay tres formas por las que se
trasfiere este poder: la acción familiae eriscundae, para la partición de una
sucesión entre coheredero; la acción comúni dividundo, para la partición de
cosas indivisas entre copropietarios, y la acción finum regundorumm, para
reglar los limites de las propiedades contiguas. En estos tres casos, cuando el
juez ha adjudicado a uno de los litigantes todo o parte de una de las cosas
comprendidas en el proceso, el adjudicario es propietario ex jure quiritium, lo
mismo si se trata de una res mancipi, que de una res nec mancipi.
·
DE LA “LEX”: Había adquisición lege cuando
la propiedad era atribuida a una persona por el solo efecto de la ley.
DE LAS
SERVIDUMBRES
La servidumbre es una restricción a la propiedad de una
parte, y de otra parte un derecho sobre la cosa de otro, un jus in re aliena.
Se distinguen dos clases:
- servidumbres personales: establecidas sobre una
cosa mueble o inmueble en beneficio de una persona determinada, sin pasar
a sus herederos.
- las servidumbres reales o
prediales: que
solo puede existir en provecho de un fundo de tierra sobre otro fundo de
tierra; es un derecho unido a un fundo y que beneficia a los propietarios
sucesivos de un fundo
Otras definiciones de servidumbre:
- la
servidumbre consiste en algunas ventajas desprendidas de la propiedad
- la
servidumbre es un derecho real y no una obligación. Es la cosa quien esta
sujeta, y el propietario no esta obligado a realizar los actos.
- la
servidumbre es una relación entre una cosa
y una persona determinada, es por consecuencia inalienable.
- la
servidumbre esta sancionada por el derecho civil, y el derecho real que
confiere también esta sancionado por el derecho civil, por la acción
confesoria, por la cual el titular de la servidumbre puede hacer o
reconocer en justicia su derecho
negado.
DERECHO
COMPARADO
LEGISLACION
COLOMBIANA Y ESPAÑOLA DE LOS DERECHOS REALES
LOS BIENES EN COLOMBIA
Se entiende
por bien toda cosa que por ser limitada, apropiable y útil al hombre,
jurídicamente tiene algún valor jurídico.
LOS BIENES SE
CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. CORPORALES
O INCORPORALES: estos bienes son realidades físicas que hacen parte del mundo
cósmico; es decir, que por tener entidad corporal ocupan un lugar en el espacio
y son susceptibles, por consiguiente, de ser percibidos por los sentidos
corporales. Ejemplo: un libro, una casa, un animal, etc.
INCORPORALES:
son aquellos que no tiene un bien real y por tanto, no pueden ser percibidos
por los sentidos externos; es decir, únicamente tiene identidad intelectual y
consisten en “meros derechos”. Ejemplo: los créditos, los derechos de autor,
etc.
2. MUEBLES
O INMUEBLES: son las cosas corporales que pueden trasladarse de un lugar a otro
sin detrimento de su naturaleza, sea moviéndose por si (semoviente) como los
animales, o que solo se muevan por una fuerza exterior (cosas inanimadas) como
una mesa, libro, etc.
INMUEBLES: también llamados “bienes raíces” o “fincas”, son aquellos que
por estar arraigados al suelo no pueden trasladarse de un lugar a otro sin
detrimento de su naturaleza, como un lote de terreno, etc. los bienes pueden
serlo solo por su naturaleza, como un campo; por adhesión permanente (aunque
por su naturaleza sean mubles) como las puertas, las cañerías de un edificio,
etc.; por destinaron (aunque por su naturaleza sean mubles), como los
utensilios de labranza destinados al cultivo de una finca, etc.
3. CONSUMIBLES
Y NO CONSUMIBLES: son consumibles aquellos bienes que se desaparecen, gastan,
inutilizan o destruyen con el uso natural que de ellos se haga, como los
alimentos, los combustibles, etc.
NO
CONSUMIBLES: estos son los bienes que son susceptibles de un uso natural
continuado, sin que por ello se destruyan, inutilicen o desaparezcan, como una
mesa , las herramientas, una casa, etc.
4. FUNGIBLES
Y NO FUNGIBLES: son aquellos que por carácter de individualidad propia, pueden
ser intercambiados por otros del mismo género y naturaleza. estos bienes suelen
determinarse por su número, peso, medida, volumen, etc. Ejemplo: cinco arrobas
de trigo.
NO FUNGIBLES: son los que
tiene su propia individualidad y que, por
Consiguiente,
no admite que sean constituidos por otros. Estos bienes suelen determinarse por sus notas
y características que los indidualizan. Ejemplo: una escultura de Fernando
Botero.
5. DIVISIBLES
E INDIVISIBLES: son aquellos bienes susceptibles de fraccionamiento en partes
homogéneas y con la misma función que el todo, sin detenimiento de sus
caracteres ni disminución de su valor. Ejemplo: el dinero.
INDIVISIBLES:
son los bienes los cuales no se pueden racionar sin que mengue su valor y cuyas
partes resultantes, aunque sean homogéneas, no tiene la misma función que el
todo. Ejemplo: una casa.
6. SINGULARES
O UNIVERSALES: singulares, aquellos bienes que tienen una individualidad
unitaria, ya sea simple, como un caballo, maquinaria.
UNIVERSALES:
son aquellos conjuntos de bienes que no obstante no estar unidos materialmente
entre si, forman una totalidad.
7. PRESENTES
O FUTUROS: son bienes presentes aquellos que existen realmente en el momento de
la construcción de una relación jurídica sobre ellos. Ejemplo: la casa de Juan,
el automóvil de Maria.
FUTUROS:
son los bines que no existe realmente en el momento de constituir de una
relación jurídica sobre ellos, pero cuya existencia futura se espera. Ejemplo:
la casa que construirá Juan.
8. PRINCIPALES
Y ACCESORIOS: principales aquellos que subsisten por si mismos, independientes
jurídicamente de otros a los cuales están subordinados. Ejemplo: un lote de
terreno.
ACCESORIOS:
aquellos que no tiene vida jurídica independiente, si no que su existencia esta
subordinada a la de otros bienes, sin los cuales no podrían existir. Ejemplo:
una edificación es accesoria respecto del terreno sobre el cual se ha
levantado.
9. MOSTRENCOS
O VACANTES: son los bienes corporales muebles sin dueño aparente o conocido que
se encuentran dentro del territorio respectivo a cargo de la nación, para que
este sea bien mostrenco se necesita que este sea corporal mueble y que halla
estado sometido a dominio particular y que este actualmente abandonado,
adquiriéndose así por ocupación.
VACANTES:
aquellos bienes inmuebles existentes dentro existentes dentro del territorio de
la republica que, habiendo tenido propietario anteriormente, en la actualidad
no tiene dueño conocido o aparente.
10. BALDIOS:
aquellos terrenos pertenecientes a la nación por no haberse transmitido a
persona alguna y que no han sido adquiridos particularmente con títulos
legítimos.
“ESPAÑA”
DERECHOS REALES PATRIMOMIALES.
Todas las cosas que son o pueden ser objeto
de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles.
SON
BIENES INMUEBLES.
1. Las tierras, edificios, caminos y
construcciones de todo género adheridas al suelo.
2. Los árboles y plantas y los frutos
pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante
de un inmueble.
3. Todo lo que esté unido a un inmueble de
una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de
la materia o deterioro del objeto.
4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros
objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño
del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo.
5. Las máquinas, vasos, instrumentos o
utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o
explotación que se realice en un edificio o heredad, y que directamente
concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma.
6. Los viveros de animales, palomares,
colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los
haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca,
y formando parte de ella de un modo permanente.
7. Los abonos destinados al cultivo de una
heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse.
8. Las minas, canteras y escoriales, mientras
su materia permanece unida al yacimiento y las aguas vivas o estancadas.
9. Los diques y construcciones que, aun
cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a
permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.
10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las
servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.
DE LOS BIENES
MUEBLES.
Tienen también la consideración de cosas muebles las rentas o
pensiones, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia,
siempre que no graven con carga real una cosa inmueble, los oficios enajenados,
los contratos sobre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos
de préstamos hipotecarios.
Los bienes muebles son fungibles o no fungibles.
A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás.
A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás.
De los bienes según las personas a que pertenecen.
Los bienes son de dominio público o de propiedad privada.
SON BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO:
1. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos,
torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas,
radas y otros análogos.
2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común,
y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza
nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del
territorio, y las minas, mientras que no se otorgue su concesión.
Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no
concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el
carácter de propiedad privada.
Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados al
uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar
parte de los bienes de propiedad del Estado.
Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su ley especial; y, en
lo que en ella no se halle previsto, por las disposiciones generales que sobre
la propiedad particular se establecen en este Código.
Los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en bienes
de uso público y bienes patrimoniales.
Son
bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos
provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los
paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos
pueblos o provincias.
Todos los demás bienes que unos y otros posean, son patrimoniales y se regirán
por las disposiciones de este Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.
Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del
Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares,
individual o colectivamente.
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin
más limitaciones que las establecidas en las leyes.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.
Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad
competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la
correspondiente indemnización.
Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
Si no precediere este requisito, los Jueces ampararán y, en su caso, reintegrarán en la posesión al expropiado.
El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que
está debajo de ella, y puede hacer en él obras, plantaciones y excavaciones que
le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las
leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía.
El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en que se hallare.
Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad
ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor.
Si los efectos descubiertos fueren interesantes para las Ciencias
o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se
distribuirá en conformidad a lo declarado.
La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que
ellos producen, o se les une o incorpora, natural o artificialmente.
DEL DERECHO DE
ACCESIÓN RESPECTO AL PRODUCTO DE LOS BIENES.
Pertenecen
al propietario:
1. Los frutos naturales.
2. Los frutos industriales.
3. Los frutos civiles.
Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, y
las crías y demás productos de los animales.
Son frutos industriales los que producen los predios de cualquier
especie a beneficio del cultivo o del trabajo.
Son frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio del
arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, vitalicias u
otras análogas.
El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos
hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación.
No se reputan naturales, o industriales, sino los que están
manifestados o nacidos.
Respecto a los animales, basta que esté en el vientre de su madre
a un que no haya nacido.
DEL DERECHO DE
ACCESIÓN RESPECTO A LOS BIENES INMUEBLES
Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras
o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos con sujeción
a lo que se dispone en los artículos siguientes.
Todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas por el
propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario
El propietario del suelo que hiciere en él, por sí o por otro,
plantaciones, construcciones u obras con materiales ajenos, debe abonar su
valor; y, si hubiere obrado de mala fe, estará además obligado al resarcimiento
de daños y perjuicios. El dueño de los materiales tendrá derecho a retirarlos
sólo en el caso de que pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construida, o sin
que por ello perezcan las plantaciones, construcciones u obras ejecutadas.
El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de
buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la
indemnización establecida en los artículos 453 y 454 o a obligar al que fabricó
o plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró, la renta
correspondiente.
El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno,
pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a indemnización.
El dueño del terreno en que se haya edificado, plantado o sembrado
con mala fe puede exigir la demolición de la obra o que se arranque la
plantación y siembra, reponiendo las cosas a su estado primitivo o a costa del
que edificó, plantó o sembró.
Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica,
siembra o planta en terreno ajeno, sino también por parte del dueño de éste,
los derechos de uno y otro serán los mismos que tendrían si hubieran procedido
ambos de buena fe.
Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho
se hubiere ejecutado a su vista, ciencia y paciencia, sin oponerse.
DEL DERECHO DE ACCESIÓN
RESPECTO A LOS BIENES MUEBLES.
Cuando dos cosas muebles, pertenecientes a distintos dueños, se
unen de tal manera que vienen a formar una sola sin que intervenga mala fe, el
propietario de la principal adquiere la accesoria, indemnizando su valor al
anterior dueño.
Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, aquélla a que
se ha unido otra por adorno, o para su uso o perfección.
Si no puede determinarse por la regla del artículo anterior cuál
de las dos cosas incorporadas es la principal, se reputará tal el objeto de más
valor, y entre dos objetos de igual valor, el de mayor volumen.
En la pintura y escultura, en los escritos, impresos, grabados y
litografías, se considerará accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo,
el papel o el pergamino.
Cuando el dueño de la cosa accesoria ha hecho su incorporación de
mala fe, pierde la cosa incorporada y tiene la obligación de indemnizar al
propietario de la principal los perjuicios que haya sufrido.
Si el que ha procedido de mala fe es el dueño de la cosa
principal, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a optar entre que aquél
le pague su valor o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello
haya que destruir la principal; y en ambos casos, además, habrá lugar a la
indemnización de daños y perjuicios.
Si cualquiera de los dueños ha hecho la incorporación a vista,
ciencia y paciencia y sin oposición del otro, se determinarán los derechos
respectivos en la forma dispuesta para el caso de haber obrado de buena fe.
DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.
Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con
citación de los dueños de los predios colindantes.
La misma facultad corresponderá a los que tengan derechos reales.
El deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada
propietario y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la
posesión en que estuvieren los colindantes.
Si los títulos no determinasen el límite o área perteneciente a
cada propietario, y la cuestión no pudiere resolverse por la posesión o por
otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la
contienda en partes iguales.
Si los títulos de los colindantes indicasen un espacio mayor o
menor del que comprende la totalidad del terreno, el aumento o la falta se
distribuirán proporcionalmente.
DEL DERECHO DE CERRAR LAS
FINCAS RÚSTICAS.
Todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de
paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquiera otro modo, sin
perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas.
DE LOS EDIFICIOS RUINOSOS Y DE
LOS ÁRBOLES QUE AMENAZAN CAERSE.
Si un edificio, pared, columna o cualquiera otra construcción
amenazase ruina, el propietario estará obligado a su demolición, o a ejecutar
las obras necesarias para evitar su caída.
Si no lo verificare el propietario de la obra ruinosa, la
Autoridad podrá hacerla demoler a costa del mismo.
Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse de modo que pueda
causar perjuicio a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o
particular, el dueño del árbol está obligado a arrancarlo y retirarlo; y si no
lo verificare, se hará a su costa por mandato de la Autoridad.
En los casos de los dos artículos anteriores, si el
edificio o árbol se cayere, se estará a lo dispuesto en los artículos 1907 y 1908
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